知識產權

知識產權(Intellectual Property)


知識產權定義


一般說來,財產有三類:動產、不動產知識財產,其中後者即知識產權(Intellectual Property)。

  知識產權或稱智慧財產(Intellectual Property Rights, IPR)指權利人對其所擁有的知識資本所享有的專有權利,一般只在有限時間期內有效。各種智力創造比如發明、文學和藝術作品,以及在商業中使用的標志、名稱、圖像以及外觀設計都可被認爲是某一個人或組織所擁有的知識產權。

知識產權是一種無形財產權,是從事智力創造性活動取得成果後依法享有的權利。通常分爲兩部分,即“工業產權 ”和“版權 ”。根據1967年在斯德哥爾摩籤訂的《建立世界知識產權組織公約》的規定,知識產權包括對下列各項知識財產權利:文學、藝術和科學作品;表演藝術家的表演及唱片和廣播節目;人類一切活動領域的發明;科學發現;工業品外觀設計;商標服務標記以及商業名稱和標志;制止不正當競爭以及在工業、科學、文學或藝術領域內由於智力活動而產生的一切其他權利。總之,知識產權涉及人類一切智力創造的成果。


知識產權的特徵



從法律上講,知識產權具有3種特徵:

  1,地域性,即除籤有國際公約或雙力、多邊協定外,依一國法律取得的權利只能在該國境內有效,受該國法律保護;

  2,獨佔性或專有性,即只有權利人才能享有,他人不經權利人許可不得行使其權利;

  3,時間性,各國法律對知識產權分別規定了一定期限,期滿後則權利自動終止。


知識產權概述


爲了保護智力勞動成果,促進發明創新,早在一百多年前,國際上已开始建立保護知識產權制度。1883年在巴黎籤署了《保護工業產權巴黎公約》,1886在瑞士伯爾尼籤署了《保護文學藝術作品伯爾尼公約》 (the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works),1891年在馬德裏籤署了商標國際注冊馬德裏協定》。此外還先後籤署了工業品外觀設計國際保存海牙協定》(1925年)、《商標注冊用商品服務國際分類尼斯協定》(1957年)、《保護原產地名稱及其國際注冊裏斯本協定》(1958年)、《專利合作條約》(1970年)、《關於集成電路的知識產權條約》(1989年)等等。

爲了促進全世界對知識產權的保護,加強各國和各知識產權組織間的合作,“國際保護工業產權聯盟”和“國際保護文學作品聯盟”的51個成員國於1967年7月14日在瑞典首都斯德哥爾摩共同締約建立了“世界知識產權組織”。該組織於1974年12月成爲聯合國16個專門機構之一。

20世紀80年代,中國开始逐步建立知識產權制度。1983年3月,中國實行了商標法;1985年4月實行了專利法;1990年9月又頒布了著作權法,並於1991年6月1月起开始實施。中國於1980年加入了世界知識產權組織,1985年參加了《保護工業產權巴黎公約》。1990年12月,中國知識產權研究會成立。1992年1月17日,中美兩國政府籤署了《關於保護知識產權備忘錄》。至1994年5月,中國已經加入了商標國際注冊馬德裏協定》、《專利合作條約》、《保護文學藝術作品伯爾尼公約》、《世界版權公約》等保護知識產權的主要國際公約。

2000年10月,世界知識產權組織第35屆成員大會系列會議討論了中國和阿爾及利亞於1999年在世界知識產權組織成員國大會上共同提出的關於建立“世界知識產權日”的提案,決定從2001年起將每年的4月26日定爲“世界知識產權日”。

  知識產權事實上並非真正意義上的產權,它更像是一種壟斷權——在一段時間內對於智慧活動成果的壟斷。實證經驗表明,知識產權的保護能夠確保智慧活動創造者的利益受到保護,並鼓勵更多智慧活動的產生,從而對社會經濟的發展起到推進作用,其他公衆也能從知識產權保護中受益。知識產權所有者的利益可以通過對使用者收取費用,或在一段時間內禁止他人抄襲、競爭來獲得保護。

  通過授予這種壟斷權利,智慧活動的創造者能夠獲得對其勞動成果的補償。例如一個廠商可能爲了开發一種產品而投入了10年的精力與資金,如果沒有知識產權對其產品的保護,則最後的結果很可能是在其產品推出後,其他廠商可以在沒有任何成本的情況下立即抄襲其成果,從而也因此能夠以更低價格出售相同或類似產品,損害原創作者的利益。這種例子現在常見於制藥業:許多發達國家的藥廠抱怨,他們在花費多年心血與大量資金投入後开發出來的藥物,最終卻可能被第三世界國家的藥廠仿造,使這些原創藥廠的利益受損。

  知識產權的存在能夠保護創造者利益:在規定的時間內,原創者將獲得相對壟斷權(反專利) 法理對濫用知識產權有制約作用),其他任何人都不能參與相同產品的制造,除非獲得權利人的授權。原創者可以對使用者收費。而從長期來講,公衆也將受惠:雖然在短期內他們無法享用更加便宜的產品,但是這樣卻能激勵對原創性創新的更多投入,導致未來更多、更好、更便宜的產品的誕生。而知識產權中的相對壟斷也被認爲是良性的:智慧活動的創造者若將產品價格定得太高,只可能刺激其他廠商开發類似但是更便宜的產品,最終受害的是創造者自己,而消費者則永遠是受益者。

  不過近年來,很多人开始相信,隨着知識產權保護的過度擴張,知識產權這個概念創立之初的宗旨已經改變:知識產權的目的已經從保護公衆利益變爲保護知識創造者的利益。在憂心知識產權已經觸犯公衆利益的人中,最著名的就是自由軟件運動的發起者理查德·斯托曼。

 

知識產權兩大類


  1、工業產權,它包括發明(專利)、商標工業品外觀設計以及原產地地理標志等。專利保護期一般20年,工業設計保護至少10年,而商標則可無限期保護;

  2、著作權,它包括文學和藝術作品:諸如小說、詩歌和戲劇、電影、音樂作品;藝術作品諸如繪圖、繪畫、攝影和雕塑以及建築設計。與著作權相關權利包括表演藝術家對其表演的權利、錄音制品制作者對其錄音制品的權利以及廣播電視組織對其廣播和電視節目的權利著作權持續到作者逝世後至少50年。

  此外還有一種特殊的知識產權:商業祕密企業可以認定任何信息爲“商業祕密”,禁止能夠接觸這些機密的人將祕密透露出去,一般是通過合約的形式來達到這種目的。只要接觸到這些祕密的人在獲取這些機密前籤署合約或同意保密,他們就必須守約。商業祕密的好處是沒有時限,而且任何東西都可被認定商業祕密。例如可口可樂的配方就屬商業祕密,100多年來外界都無法獲知可口可樂的全部成分。


知識產權特點


專有性:除權利人同意或法律規定外,權利人以外的任何人不得享有或使用該項權利。這表明除非通過“強制許可”、“合理使用”,或者“徵用”等法律程序,否則權利人獨佔或壟斷的專有權利受到嚴格保護,他人不得侵犯。

地域性:即除非國家間籤有國際公約或雙邊互惠協定外,經一國法律所保護的某項權利只在該國範圍內發生法律效力。
時間性:即法律對各項權利的保護,都規定有一定的有效期,各國法律對保護期限的長短可能一致,也可能不完全相同,只有參加國際協定或進行國際申請時,才對某項權利有統一的保護期限。

一般立法保護知識產權主要基於以下理由

保護創造者對其創造的道義和經濟權利及公衆利用這些創造的權利;
促進創造性及其結果的傳播與應用,鼓勵公平交易,從而促進經濟和社會發展;
推動以外國直接投資合資經營和授予許可證的形式轉讓技術


  這些受法律保護的權利可以被轉讓、出售、出租,在一些國家甚至還能與普通資產一樣被抵押。但是知識產權一般有一定的限制,如期限的限制以及其他特殊情況(如合理使用等)。

  知識產權保護的是權利,而不是產品。一個專利權可以被出售或轉讓,但是該專利權的產品並不受知識產權影響。因此有些人認爲“知識壟斷”是一個更合適的詞。事實上知識產權就是經政府授權對某些技術、設計或知識進行壟斷


知識產權歷史


  知識產權起源於封建社會的“特權”。這種特權,或由君主個人授予、或由封建國家授予、或由代表君主的地方官授予。


知識產權战略



  知識產權战略是一些國家的一項長期發展战略。他對提升國家競爭力有很大的作用。

  1979年,美國政府提出“要採取獨自的政策提高國家的競爭力,振奮企業精神”,並第一次將知識產權战略提升到國家战略的層面。從此,知識產權战略成爲美國企業與政府的統一战略。美國在知識產權的法律上進行了一系列的修訂和擴充。1980年通過《拜杜法案》,1986年又通過《聯邦技術轉移法》以及1998年的《技術轉讓商業化法》。1999年美國國會又通過了《美國發明家保護法令》,2000年10月衆參兩院又通過了《技術轉移商業化法案》,進一步簡化歸屬聯邦政府的科技成果運用程序。此外在國際貿易中,一方面通過其綜合貿易法案的“特殊301條款”對競爭對手予以打壓,另一方面又積極推動世界貿易組織的知識產權協議的達成,從而形成了一套有利於美國的新的國際貿易規則。與此同時,美國同時非常注重知識產權战略研究。如美國CHI研究公司的“專利記分牌”系統,運用文獻計量分析方法,對科學論文和專利指標進行研究,現在已經被許多國家使用。


知識產權的重要性


  知識產權現在甚至已經被提高到國家發展战略的高度。同時,知識產權對科技進步也起着至關重要的作用。


國家司法考試知識產權法命題規律及復習技巧


  知識產權法佔分較多。考查內容側重於對法條的記憶。重點集中在著作權主體,保護期限,作品的合理使用與強制許可;專利的種類及保護範圍,專利權的期限(尤其始期)及無效撤銷,專利侵權責任;商標的種類,商標爭議,商標的注冊審批程序,商標權的續展,轉讓和使用許可等。

  一、知識產權法的地位不斷上升,而專利法的地位尤其突出

  首先,從總體上來看,知識產權法的地位在不斷上升。自從我國加入WTO以來,知識產權的地位越來越重要,國家對知識產權的宣傳和保護力度也越來越強,從國家到公民都意識到了知識產權的重要性。這一時代特點在司法考試中也得到了充分的體現。在2005年的司法考試中,知識產權法部分佔了28分,其中卷三的客觀題有7題(單選4個,多選3個)10分,卷四的案例題一個18分,這遠遠的超出了前年的13分,也比歷年的分值要高出很多。

  其次,從知識產權法的內部組成來看,專利法的地位尤其突出。

  這提醒考生在備考時應注意根據各個部門法在司考中所佔的分值合理地安排復習時間。

  二、在考點分布上依然是突出重點

  知識產權的權利內容以及對侵權行爲的判定和權利救濟歷來是知識產權法部分的重點內容,今年司法考試中的知識產權法試題依然是突出了這一重點。例如在今年司法考試知識產權法部分所考查的28分中,判定是否侵權的就有11分,佔到了將近40%.這提醒考生要重視對重點內容的理解和掌握,對重點要喫得深、喫得透、喫得準。

  三、更加注重對知識產權法基本理論的考查

  無形性、專有性、時間性、地域性等是知識產權區別於其他民事權利的獨特特徵,是我們把握著作權、專利權、商標權以及其他知識產權概念的基礎,也是我們掌握知識產權各種具體法律制度的鑰匙。

  四、考查內容的綜合性更強

  知識產權法在內容上既有實體規定又有程序規定,既涉及到私法原理又涉及到公法理論,知識產權本身又可以成爲各種法律行爲的標的,如合同、出資等行爲,這又與合同法、公司法等內容聯系起來了,這種綜合性的特點決定了司法考試試題所考查內容的綜合性,而這又明顯地體現在今年司法考試中知識產權法的試題之中,這也是知識產權法試題的難度所在。此外,知識產權法部分還可能與行政程序的救濟方式聯系起來考查。這提醒考生在備考中應注意將法學知識融會貫通,注意總結每一知識點可能涉及到的所有內容,形成一個有機的理論體系。考生既看到“樹木”,又見到“森林”,在二者之間穿梭自如,其綜合分析能力也就自然而然地體現出來了。

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